Охрана наследственного имущества нотариусом

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Охрана наследственного имущества нотариусом». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Справедливости ради надо сказать, что в России оформление наследства после смерти по завещанию – процедура достаточно редкая. У нас традиционно завещаний не пишут. И вообще в большинстве семей считается дурным тоном обсуждать будущее наследство старших родственников. И уж тем более, не составляют завещания совсем молодые люди, как это принято на Западе.

У многих из нас рано или поздно может возникнуть вопрос, связанный с наследством, а именно, с его принятием или вообще отказом от него.

В этой статье мы расскажем вам, что значит принять наследство, отказаться от него, как и в какие сроки это можно сделать.

В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен принять его. После принятия оно признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия и момента государственной регистрации. Принятие осуществляется по месту открытия наследства по средствам подачи от наследника заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство была изложена в заявлении о принятии наследства, то дополнительного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство не требуется. При этом закон предусматривает принятие наследства через представителя. Для этого в доверенности необходимо прописать полномочия на принятие наследства.

Виды завещаний по закону

Завещание — это документ, составляемый завещателем лично на случай своей смерти, это односторонняя сделка по распоряжению имуществом и другими материальными правами. Поскольку оно вступает в силу, когда составителя уже нет в живых, важно, чтобы воля завещателя была выражена ясно и недвусмысленно. Не должно оставаться сомнений в том, что его волеизъявление является добровольным, совершенным с полным пониманием своих действий. Поэтому законное наследование может происходить только по нотариально удостоверенному завещанию.

Процедура его удостоверения нотариусом предусматривает следующие действия.

  • Личное написание документа (в настоящее время допускается на компьютере) и удостоверение его собственноручной подписью.

  • Проверка нотариусом личности заявителя (его паспорта).

  • Установление дееспособности заявителя на основании проведенной беседы, в процессе которой выявляется способность осознавать последствия своих действий.

  • Возможное (но не обязательное) приглашение свидетеля (он также ставит подпись на завещании) из числа незаинтересованных лиц.

  • Разъяснение завещателю о выделении обязательной доли наследства отдельным родственникам, даже когда они не указаны в завещательном распоряжении.

Несоблюдение перечисленных правил делает завещание ничтожным, и тогда наследование будет производиться по закону. Составитель завещания может при жизни отозвать его в любое время, а также внести в него изменения, при этом измененный документ тоже удостоверяется нотариусом.

Законную силу имеют также завещательные распоряжения, удостоверенные главврачом медицинского учреждения, где находится завещатель, капитаном морского судна, начальником колонии (в местах заключения), начальником экспедиции в местах, где отсутствует возможность обратиться к нотариусу. Обязательное требование: присутствие свидетеля.

Комментарий к ст. 1157 ГК РФ

1. Принятие наследства является правом, а не обязанностью наследника. В связи с этим наследник по закону или по завещанию в течение шестимесячного срока на принятие наследства имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или завещанию либо может отказаться от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследства.

Установлено общее правило, согласно которому при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Однако следует иметь в виду, что государство может отказаться от наследства по завещанию, если оно в завещании названо наследником.

Следует различать отказ от иска при рассмотрении спорного наследственного дела и отказ от наследства. Так, после смерти А. в качестве наследственного имущества осталось домовладение, находящееся в Московской области, авторское право и банковские вклады. Между наследниками возник спор о разделе домовладения. Причем несколько наследников постоянно жили в спорном домовладении и считали его своей собственностью, а другие жили в Москве. Наследники, проживавшие в Москве, предъявили иск о праве собственности на домовладение, однако впоследствии от иска отказались, заявив, что на наследство не претендуют, и домовладение было разделено между оставшимися наследниками. Вскоре все наследники обратились в нотариальную контору с просьбой выдать им свидетельство о праве на наследство в виде банковских вкладов и авторского права. Нотариусом такое свидетельство им было выдано, поскольку формального отказа от наследства не было.

Будучи односторонней сделкой, отказ от наследства может быть признан недействительным по общим основаниям признания сделки недействительной. Наиболее распространенными являются иски о признании отказа от наследства недействительным в связи с тем, что он был совершен:

1) лицом, не способным в момент отказа от наследства осознавать значения своих действий или руководить ими;

2) под влиянием заблуждения;

3) под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителей сторон или стечения тяжелых обстоятельств;

4) в связи с тем, что отказ носил притворный характер (отказом прикрывалась сделка по купле-продаже наследуемого имущества).

Так, например, отказ от наследства может быть совершен в пользу лица, которого отказывающийся считал наследником. Однако в результате выяснилось, что он таковым не являлся. Такой отказ может быть признан недействительным как совершенный под влиянием заблуждения (ошибка в факте). Если же была совершена ошибка в составе наследства, размере долгов, обременяющих наследство, то такая ошибка не может служить основанием для признания отказа недействительным.

В практике был случай, когда один из наследников вынудил другого отказаться от своей части наследства, угрожая в противном случае разгласить семейную тайну последнего.

2. В п. 2 комментируемой статьи установлено общее правило, согласно которому наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе и в случае, когда он уже принял наследство всеми допускаемыми законом способами. Более того, даже если наследник уже принял наследство, фактически вступив во владение или управление наследственным имуществом, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины его пропуска уважительными.

В данном случае необходимо учитывать, что наследник, распорядившийся частью наследственного имущества в связи с фактическим вступлением во владение им, а затем отказавшийся от наследства, ставит тем самым в невыгодное положение кредиторов наследодателя и ограничивает возможность удовлетворения их требований. Сам же он, отказавшись от наследства, выбывает из числа наследников, несущих ответственность по долгам наследодателя. Кроме того, отказ от наследства после его принятия путем совершения фактических действий может вызвать всякого рода злоупотребления (например, присвоение наиболее ценных вещей), которые принесут ущерб другим наследникам, позже вступивших в фактическое владение наследственным имуществом или же подавших заявление в нотариальную контору (нотариусу) о принятии наследства.

Решение этой проблемы имеет особое значение в тех случаях, когда наследник проживает совместно с наследодателем и в силу этого факта автоматически вступает в наследство. Таким образом, такой наследник не имел бы возможности вообще отказаться от наследства.

Согласно п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» по истечении указанного в абз. 1 п. 2 ст. 1157 ГК РФ срока может быть признан отказавшимся от наследства лишь наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, при условии признания судом уважительными причин пропуска срока для отказа от наследства.

3. Отказ от наследства носит безусловный характер, и в соответствии с п. 3 комментируемой статьи отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Таким образом, подав заявление нотариусу об отказе от принятия наследства, наследник впоследствии не вправе претендовать на наследство. И, наоборот, не допускается отказ от наследства, если наследник подал нотариусу заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Также не допускается замена одного заявления об отказе от наследства другим. Считается, что наследник свое субъективное право на отказ может реализовать только один раз. Признать такой отказ недействительным может только суд по основаниям, предусмотренным законодательством.

Кто может обратиться к нотариусу

Как правило, если наследники (один из них) проживали совместно с умершим и наследуют жилое помещение, его охрана не требуется. Однако, в состав наследства могут входить движимые вещи: дорогостоящие коллекции, автомобили, наличные деньги. Риск их утраты достаточно велик, поэтому кто-либо из родственников чаще всего обращается с просьбой об охране наследственного имущества.

Кроме правопреемников, заявление в нотариальную контору вправе подать органы опеки и попечительства, исполнитель завещания (душеприказчик), представители администрации, иные заинтересованные лица (кредиторы, отказополучатели). Обычно они принимают участие в наследственном деле, когда в число правопреемников входят несовершеннолетние дети, недееспособные или ограниченно дееспособные лица.

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование бывает по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.[4] Чтобы наследование стало возможным необходимо его открытие, а именно смерть наследодателя. Существуют также и так называемые производные основания. Смерть наследника, который не успел принять наследство при различных условиях «активирует»:

a) субституцию (substitutio), это подразумевает наследование подназначенным наследником или субститутом (при наследовании по завещанию — п. 2 ст. 1121 ГК);

б) наследование по праву представления или представляющим наследником (при наследовании по закону — ст. 1146 ГК);

в) наследственную трансмиссию (transmissio hereditatis) или наследование трансмиссаром (возможно по завещанию или по закону — ст. 1156 ГК);

г) наследование выморочного имущества, определяется в наследования по закону, но все же есть различия и от наследования по завещанию, и от наследования по закону: в этом случае правопреемство не по воли наследодателя, и является императивным (ст. 1151 ГК) и обязательным для наследника (абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).

Читайте также:  Виза в Армению для россиян в 2023 году

Для наследования по закону важно, чтобы лицо относилось к наследникам по закону, входило в состав наследников по закону.[5]

Первыми по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Чтобы определить лица, которые относятся к детям, супругу и родителям умершего, либо к ребенку умершего, который родился после его смерти необходимо опираться на нормы Семейного кодекса. Супругами являются те лица, которые зарегистрировали свои отношения в органах загса; к супругам также относятся лица, совершившие религиозный брак, который приравнивается к гражданскому; ну а также лица, брак которых признан судом. Наследственные права детей, которые родились в недействительном браке, либо в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке. Усыновители и усыновленные приравниваются к наследственным правам детей и родителей. После смерти усыновителя потомки усыновленного (если усыновленный умер раньше) имеют право на наследство на тех же основаниях, что и внуки наследодателя, включая их потомков.

Если наследники первой очереди (дети, супруг, родители) отсутствуют то ко второй категории наследников по закону относятся полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя, бабушка и дедушка наследодателя, и со стороны отца и со стороны матери.

Ст. 1144 ГР РФ предусматривает наследников, которые относятся к третьей очереди, это и полнородные и не полнородные братья и сестры родителей наследодателя, даже если у родителей наследодателя с их братом или сестрой был один общий родитель. Если у наследодателя есть двоюродные братья и сестры, то они призываются к наследованию по праву представления независимо, являются ли они детьми полнородных или не полнородных братьев и сестер родителей наследодателя.

Родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства имеют право наследовать по закону, если нет наследников первых трех очередей (п.1 ст.1145 ГК РФ).

На наследство также могут претендовать двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки наследодателя; двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети наследодателя.

Если с первой по шестую очередь наследники отсутствуют, то на наследство могут претендовать наследники по закону седьмой очереди, а это пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Эти лица имеют право на наследство независимо от того, была ли у них связь с наследодателем алиментными обязательствами или нет.

Если до того, как наследство будет открытым наследник по закону умирает, его доля передается его потомкам в случаях, предусмотренных п.2 ст.1142, п.2 ст.1143 и п.2 ст.1144 ГК РФ. Наследниками становятся внуки наследодателя и их потомки; племянники и племянницы наследодателя; двоюродные братья и сестры наследодателя. Они наследуют ту долю в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю, которая делится между ними поровну.

Нетрудоспособные иждивенцы, которые имеют право на наследство по закону в соответствии со ст.1148 ГК РФ, делятся на две группы:

1. Нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг наследников по закону второй и дальнейших очередей, однако не относятся к кругу наследников по закону той очереди, которая призывается к наследованию. Здесь нетрудоспособные иждивенцы имеют право на наследство на равных условиях с наследниками той очереди, призываемая к наследованию.

2. Нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону ни к одной из очередей. В данной ситуации, если есть другие наследники по закону они имеют право на наследство наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если нет других наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя будут относиться к восьмой очереди.

Если по закону и по завещанию наследники отсутствуют, включая те случаи, когда все наследники по закону лишены права наследования в завещании наследодателя, или в соответствии со ст.1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или они все отстранены от наследования, или наследники не приняли наследства, или может быть все наследники отказались от наследства и не указали факт о том, что отказываются в пользу другого наследника, имущество умершего в этом случае считается выморочным.

Необходимо заметить, что и для наследования по завещанию, и по закону нужен целый ряд юридических фактов, и если хотя бы один из них отсутствует, то будет невозможным призвание наследника к наследованию хотя бы по тому основанию, по которому он был призван.

В третью часть Гражданского Кодекса Российской Федерации были введены нормы о новых очередях наследников по закону, а также дополнились вопросы принятия наследства и отказа от него. Теперь на первом месте стоит наследование по завещанию, а уж потом наследование по закону (раньше было наоборот). Это своего рода воплощение в наследственном праве основных начал гражданского законодательства. Наследование по закону имеет место лишь тогда, когда оно не изменено завещанием или в других случаях, предусмотренных законом.

Завещание представляет собой акт распоряжения имуществом на случай смерти. Завещание относится к правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли совершающего их лица на достижение определенных правовых последствий.

Завещание — это односторонняя сделка, так как она совершается одним лицом. Завещание — это срочная сделка, так как наступление смерти, на случай которой и совершено завещание, неизбежно. Завещание совершается завещателем только лично, при этом это правило не допускает никаких изъятий. Невозможно совершение завещания через представителей.

Завещание может быть совершено гражданином, обладающим полной дееспособностью. Это может быть гражданин, достигший определенного законом возраста и не признан недееспособным или ограниченно дееспособным на момент совершения завещания.

Завещание образует права и обязанности только после открытия наследства. Само по себе совершение завещания не создает абсолютно никаких прав и обязанностей для лиц, написавших завещание, и для лиц, интересы которых могут быть затронуты этим завещанием. Отсюда следует, что завещатель может отменить или изменить совершенное завещание, и сделать это может в любой момент.

Завещание относится к распорядительным сделкам сугубо личного характера.[6] Поэтому совершить одно завещания двумя или более гражданами нельзя. В завещании должно быть выражено желание (воля) только одного лица, который хочет распорядиться своим имуществом на случай смерти. Если лица, после смерти каждого из них, желают оставить имущество друг другу или третьим лицам, такое пожелание может быть сделано лишь в раздельных завещаниях.

Исходя из общего правила наследство принимается:

1) в течение шести месяцев со дня открытия наследства (часть первая п.1 ст.1154 ГК);

2) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (часть вторая п.1 ст.1154 ГК РФ);

3) в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования вследствие отказа наследника от наследства или отстранения его по ст.1117 ГК РФ (п.2 ст.1154 ГК РФ);[14]

4) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования только вследствие непринятия наследства другим наследником (п.3 ст.1154 ГК РФ).

В последних двух пунктах возможно увеличение срока, субъективный состав, а также присутствие особых оснований для их применения. Специальный срок применяется для денежных средств, предоставленных умершему для существования, это те средства которые не успел получить наследодатель при жизни (это и заработная плата, пенсия, пособие, стипендия и др.) срок составляет четыре месяца со дня открытия наследства.

К сроку, в течение которого должны быть совершены действия, свидетельствующие о принятии наследства, не применяются по аналогии правила о приостановлении течения срока (ст. 202 ГК РФ) и о перерыве срока (ст. 203 ГК РФ), так как это срок не защиты, а реализации права. Существует только возможность восстановления пропущенного срока. Восстановление допускает наличие временного разрыва между истечением установленного законом срока и желанием наследодателя реализовать право на наследование.

Необходимо отметить, что наше Гражданское Законодательство допускает принятие наследства, если установленный срок истек. Это возможно:

1. в судебном порядке (наследник может написать заявление с указанием уважительных причин пропуска, к которым можно отнести даже длительную командировку)

2. без обращения в суд (если будет письменное согласие от остальных наследников, которые приняли наследство) п.2 ст. 1155 ГК РФ.[14]

Ранее выданные свидетельства считаются судом недействительными и аннулируются нотариусом. При помощи постановления нотариуса об аннулировании свидетельства можно внести изменения в государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, которое входило в наследство и было уже распределено между предыдущими наследниками. Если эти наследники получали доходы от наследства, то они должны возместить эти доходы наследнику. Эти все правила действуют, если нет письменного соглашения между наследниками, к котором не предусмотрено иное.

Если нотариус не получил заявления о принятии наследства в срок, а наследник отдал его на почту вовремя, такой наследник все равно будет считаться принявшим наследство в установленный законом срок ( нужно только предоставить квитанцию об отправке письма). При принятии наследства в судебном порядке можно применять по аналогии ст.302 ГК РФ, а при письменном согласии других наследников на принятие наследства нужно наложить обязанность по возмещению убытков на наследника, осуществившего отчуждение имущества, потому что он своим согласием ввел в заблуждение нового наследника относительно состава наследственного имущества.

Список использованных источников

Нормативно – правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая: По состоянию на 1 октября 2015г. – Новосибирск: Норматика, 2015. — 575 с. – (Кодексы. Законы. Нормы)

Литература:

1. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. — М.: Юрайт, 2012.

2. Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 2: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство БЕК, 2012.

3. Гражданское право: учебник / под ред.С. С. Алексеев — 2-е изд., перераб. и доп.М., Проспект, 2013.

4. Гришаев, С.П. Наследственное право. С.П. Гришаев, М., «Юристъ», 2012 г.

5. Шилохвост, О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве.О.Ю. Шилохвост, М., 2013.

Читайте также:  Как работающему пенсионеру получить прибавку к пенсии. Четыре законных способа

6. Ярков, В.В. Нотариальное право России.В. В. Ярков, М., Вольтерс Клювер, 2013.408 с.

7. Гражданское право: учебник в 4-х т. Т.1. Общая часть.: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридич. специальностям Отв. ред. Е.А. Суханов. — 3-е изд., перераб. и доп., Волтерс Клувер. 2014.

Ранее действующее законодательство не содержало норму, регулирующую правовые отношения по наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков. Только в п. 8 комментария к ст. 527 ГК РСФСР «Основания наследования» упоминалось, что ордена и медали СССР умерших награжденных граждан и награжденных посмертно оставляются и передаются их семьям для хранения как память (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 г. «Об орденах и медалях СССР умерших награжденных».

В новом Гражданском кодексе РФ наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков отведена отдельная статья 1185, согласно которой государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.

При этом законодатель награды подразделяет на две группы:

1) государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации;

2) государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, в том числе награды и знаки в составе коллекций.

Награды, входящие в первую группу, в наследственную массу не входят. Они не могут быть завещаны, передаваться наследникам других очередей. В случае смерти государственные награды и документы к ним, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (в том числе и государственные награды СССР), передаются на память одному из наследников (супруг, отец, мать, дети). Круг указанных наследников расширению не подлежит. При этом награды передаются не в собственность, а для хранения. Это означает, что получившие их ближайшие родственники не будут отвечать по обязательствам наследодателя, также награды не будут учитываться при расчете обязательной доли.

При рассмотрении вопроса о возможности выдачи свидетельства о праве на наследство на государственные награды следует руководствоваться Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации».

Указанное положение определяет государственные награды Российской Федерации как высшую форму поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед государством в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством. В соответствии с этим Положением не могут переходить в порядке наследования следующие ордена: орден «За заслуги перед Отечеством»; орден «Мужества»; орден «За военные заслуги»; орден «Почета»; орден «Дружбы»; а также медали: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу», медаль «За спасение погибавших», медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Нестерова, медаль «За отличие в охране государственной границы», медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Согласно п. 12 Положения все они передаются одному их наследников первой очереди.

Когда наследников несколько, то между ними не исключены споры о праве каждого на награды. Спор разрешается в судебном порядке. При этом суд должен руководствоваться законодательством о государственных наградах, а не нормами наследственного права. Поэтому взыскать денежную либо иную компенсацию с лица, которому награды предаются по решению суда, несмотря на их ценность, в пользу других наследников нельзя.

Согласно п. 14 Положения с согласия наследников по ходатайству государственного музея и решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ государственные награды могут передаваться таким музеям для хранения и экспонирования. Причем переданные музеям ордена, медали и другие государственные награды наследникам не возвращаются.

При отсутствии наследников первой очереди государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по государственным наградам. Все это подчеркивает публично-правовой характер государственных наград.

Награды, входящие во вторую группу, входят в наследственную массу и наследуются на общих основаниях. К ним относятся награды иностранных государств, а также отечественные нагрудные и памятные знаки и значки, почетные знаки, почетные и похвальные грамоты, дипломы, относящиеся к ведомственным знакам отличия.

Согласно п. 19 Положения запрещается незаконное приобретение или сбыт государственных наград Российской Федерации. Также установлена уголовная ответственность за приобретение и сбыт государственных наград РФ, РСФСР, СССР (ст. 324 УК РФ).

Поэтому при решении вопроса об отнесении той или иной государственной награды, почетного или памятного знака к наследственному имуществу следует учитывать, что к такому имуществу могут относиться лишь те награды, которые документально подтверждают их принадлежность наследодателю.

Среди наград могут оказаться памятные, юбилейные и другие знаки и медали, изготовленные из драгоценных металлов или камней, которые относятся к ювелирным изделиям согласно Приказу Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30 октября 1996 г. № 146 «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным».

К наследованию указанного вида наград могут применяться правила оборота драгоценных металлов и камней, установленные законодательством Российской Федерации.

Наградами также являются государственные премии в области науки и техники, в области литературы и искусства и др.

В положениях, регулирующих порядок награждения премиями, предусмотрено, что диплом, почетный знак умершего лауреата премии или удостоенного премии посмертно передаются его семье, а денежная часть премии передается по наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В наследственную массу может войти и наградное оружие. Согласно ст. 20.1 Закона «Об оружии» наградным оружием являются гражданское, боевое, короткоствольное, ручное стрелковое и холодное оружие. Виды, типы, модели боевого, короткоствольного, ручного стрелкового и холодного оружия, которыми могут награждаться граждане Российской Федерации, а также порядок награждения указанным оружием устанавливаются Постановлением Правительства РФ № 718 от 5 декабря 2005 г. «О награждении оружием граждан Российской Федерации». Наградное оружие может быть получено военнослужащими и сотрудниками государственных военизированных организаций на основании приказа руководителей указанных организаций, а гражданами Российской Федерации – на основании указа Президента РФ, постановления Правительства РФ, наградных документов глав иностранных государств. Разрешение на хранение и ношение наградного оружия гражданами Российской Федерации выдается органами внутренних дел по месту жительства.

Особенности наследования оружия, предусмотренные в Федеральном законе «Об оружии» и ст. 1180 ГК РФ, которые мы рассматривали в § 5 настоящей главы, подлежат применению и в случаях, когда в наследственную массу входит наградное оружие.

Наградное оружие и документы о награждении после смерти награжденного могут передаваться в установленном порядке в музеи и иные организации, имеющие лицензию на коллекционирование и (или) экспонирование оружия.

В случае неисполнения постановления (решения или определения) суда в добровольном порядке действующим законодательством предусмотрена возможность принудительного осуществления вынесенного юрисдикционного акта.

Порядок исполнения исполнительных документов по делам, возникающим из наследственных правоотношений, зависит от того, какое дело изначально рассматривалось в суде, что просил заявитель у суда:

• признания права;

• признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

• признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

• испрашивал ли он иной способ защиты гражданских прав, предусмотренный законодательством (ст. 12 ГК РФ).

Кроме ГПК РФ, условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц регулируется Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах».

Приведем общие для всех категорий дел, возникающих из наследственных правоотношений, правила исполнительного производства.

1. Несмотря на разнообразие видов исполнительных документов, предусмотренных действующим законодательством (ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве»), по делам, возникающим из наследственных правоотношений, судами на основании принятых решений и определений после вступления судебного постановления в законную силу по заявлению взыскателя будут выдаваться именно исполнительные листы.

2. Требования, предъявляемые к исполнительным листам как к одному из видов исполнительных документов, предусмотрены ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Это, в частности:

1) наименование и адрес суда;

2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный лист, их номера;

3) дата принятия судебного акта;

4) дата вступления в законную силу судебного акта либо указание на немедленное исполнение;

5) сведения о сторонах исполнительного производства: взыскателе (лице, в пользу или в интересах которого выдан исполнительный документ) и должнике (лице, обязанном по исполнительному документу совершить определенные действия или воздержаться от их совершения);

6) резолютивная часть судебного акта, содержащая требование о возложении на должника обязанности по совершению определенных действий в пользу взыскателя или воздержанию от их совершения;

7) дата выдачи исполнительного документа.

3. Срок предъявления исполнительных листов к исполнению составляет три года со дня вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения (ст. 21 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

4. По общему правилу, срок, в течение которого требования, содержащиеся в исполнительном документе, должны быть исполнены, составляет 2 месяца (ст. 36 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). Однако в случае, если замедление исполнения постановления суда может привести к значительному ущербу для взыскателя или впоследствии исполнение может оказаться невозможным, то суд по просьбе взыскателя вправе обратить к немедленному исполнению вынесенное решение (ч. 1 ст. 212 ГПК РФ).

5. Время и место совершения исполнительных действий – ст. 33, 35 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Общее правило: исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем по месту жительства, месту пребывания или месту нахождения имущества гражданина; по юридическому адресу, месту нахождения имущества или по юридическому адресу представительства или филиала юридического лица в рабочие дни с 6 до 22 часов.

Требования, содержащиеся в исполнительных документах, обязывающих должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения (например, зарегистрировать право собственности наследника на земельный участок, а также на дом, расположенный на данном земельном участке), исполняются по месту совершения этих действий (ч. 3 ст. 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

Особенности:

1) в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном листе, совершить определенные действия или воздержаться от их совершения (например, совершить конкретное нотариальное действие, зарегистрировать право собственности наследника на земельный участок и т. д.) в срок, установленный для добровольного исполнения, или немедленно (если это предусмотрено исполнительным документом) в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения (ч. 1 ст. 105 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

Читайте также:  Программа доступного жилья для молодой семьи

Размер исполнительского сбора составляет семь процентов от суммы, подлежащей взысканию, или от стоимости взыскиваемого имущества или 500 рублей с гражданина, если требование, содержащееся в исполнительном листе, неимущественного характера (ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

После этого судебный пристав-исполнитель вновь назначает срок для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. В каждом последующем случае неисполнения без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель применяет к должнику меры штрафной ответственности, предусмотренные ст. 17.15 КоАП РФ. И так до тех пор, пока:

а) лицо не исполнит требования;

б) если нет возможности исполнить требования, не истечет срок для исполнения судебным приставом-исполнителем содержащегося в исполнительном документе требования;

в) судебный пристав-исполнитель не сочтет, что в действиях лица, нарушающего, законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве, содержатся признаки состава преступления и внесет в соответствующие органы представление о привлечении лица к уголовной ответственности.

Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении штрафа утверждается старшим судебным приставом и может быть оспорено в суде или в административном порядке в течение десяти дней со дня его вынесения (ч. 2, 3 ст. 115 Федерального закона «Об исполнительном производстве»);

2) по ряду категорий дел об исполнении решения, вынесенного судом общей юрисдикции, должно быть сообщено в суд, вынесший это решение, и гражданину. В частности, по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (глава 25 ГПК РФ) в суд, вынесший решение, и гражданину должно быть сообщено об исполнении указанного решения не позднее чем в течение месяца со дня получения решения. То есть срок, в течение которого требования, содержащиеся в исполнительном документе, должны быть исполнены, не общий, а сокращенный.

Указанное решение направляется судом для устранения допущенного нарушения руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему, решения, действия или бездействие которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему в течение трех дней со дня вступления решения в законную силу (ч. 2 ст. 258 ГПК РФ). В течение этого срока (одного месяца) соответствующее лицо обязано исполнить решение суда, а также сообщить суду и заявителю об исполнении решения суда (ч. 3 ст. 258 ГПК РФ).

Какие меры принимает нотариус

Меры по охране наследственного имущества могут осуществляться по шагам:

  • открывается наследственное дело;
  • создается опись массы владений наследодателя;
  • подбирается способ сохранения наследия, основанный на праве собственности владений.

Закон устанавливает особенности сбережения разных видов собственности:

  • наличные деньги находятся на депозите нотариуса;
  • в банке размещают ценности — валюту, акции и драгоценности (с заключением договора);
  • магазины, предприятия и иные объекты коммерции, подлежат доверительному управлению.

Для сохранения интересов преемников (ст. 1173 Гражданского кодекса), нотариус готовит договор доверительного управления (к примеру, так гласит в отношении лиц закон, проживавших совместно с наследодателем).

Договор доверительного управления

При переходе под охрану предприятий, занимающихся коммерческой деятельностью, либо их акций, все меры осуществляются по договору доверительного управления наследственным имуществом. До момента утверждения заявления о принятии наследства, нотариус принимает меры по обеспечению сохранности имущества.

Договор заключается с доверительным управляющим, назначаемым на время, когда необходима защита собственности. Лицо наделяется правами по представлению интересов преемников во всех сферах, касающихся сохранения и управления предприятия.

Особенности создания договора:

  • подготовка для любого вида владений (движимых и недвижимых);
  • срок действия ограничивается 5 годами;
  • начало управления с передачи имущества на хранение, открытия наследства о принятых субъектах;
  • прекращение мер по охране – на момент получения собственности преемником, выдаче из наследственного хранения;
  • без передачи прав на владение;
  • письменная форма договора;
  • указание всех реквизитов, касающихся обеих сторон, обязательств, ответственности за порчу;
  • обязательная регистрация документа;
  • осуществление охраны на любой (безвозмездной или возмездной) основах;
  • сумма вознаграждения на уровне 3% оценки владений.

Принятие и отказ от наследства

Лицо, имеющее в соответствии с завещанием или законом право на получение наследства, должно совершить активные действия по осуществлению своего права, т.е. принять наследство.

Принятие наследства — это одностороннее действие гражданина, имеющего право на наследство, направленное на приобретение всего комплекса прав и обязанностей наследодателя.

Решение о вступлении в наследство не должно сопровождаться какими-либо условиями и оговорками. Наследник, принявший наследство, приобретает право не только на имущество, оказавшееся в наличии в момент принятия наследства, но и на все то имущество, которое было в наличии в момент открытия наследства, а также существовавшие на тот момент долги наследодателя. Поэтому принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Существует два способа принятия наследства.

  1. Подача заявления в нотариальную контору о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство;
  2. Совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, в частности, вступление во владение наследственным имуществом, т.е. совершение действий по управлению имуществом: уплата налогов, иных платежей, ремонт наследуемой квартиры, фактическое вселение в квартиру, принятие мер по сохранению наследуемого имущества и т.п. Кроме того, действием, свидетельствующим о фактическом принятии наследства считается оплата за свой счет долгов наследодателя либо получение причитавшихся наследодателю денежных средств. Другими словами, эти действия должны свидетельствовать о том, что наследник относится к наследуемому имуществу, как к своему. Так как наследственное правопреемство относится к категории универсального, то вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства.

Действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, создают презумпцию (предположение) принятия наследства. Другими словами, остается возможность доказать, что наследник, совершая такие действия, не имел в виду принять наследство.

Однако эффективное использование унаследованного имущества, как правило, невозможно без получения в нотариальной конторе свидетельства о праве на наследство. Без такого свидетельства новый собственник не сможет распорядиться имуществом, поскольку не сможет доказать свое право собственности в отношениях с другими участниками гражданского оборота. Нотариальная контора, в свою очередь, выдаст данное свидетельство только в том случае, если фактическое вступление в наследство будет подтверждено решением суда. Поэтому данный способ принятия наследства, будучи связанным с рядом неудобств, не является реальной альтернативой подаче заявления в нотариальную контору.

Сделка по принятию наследства должна быть совершена в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако, если лицо пропустило срок для принятия наследства по уважительной причине, он может быть восстановлен судом. Наследство может быть принято после истечения указанного срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.

Действия нотариуса по управлению наследством

Меры нотариуса по охране наследственного имущества могут включать в себя и действия по организации управления отдельными объектами. Это может понадобиться в случаях, когда, к примеру, члены ООО или АО не дали согласия наследнику на совершение определённых действий или когда компания принадлежала только одному наследодателю. Наследники обязаны подать нотариусу соответствующее заявление, который затем заключает договор временного управления имуществом.

Принятие мер к охране наследственного имущества нотариусом, включая управление, требует от наследников возмещения понесённых расходов. Сумма рассчитывается в пределах стоимости полученного имущества или пропорционально долям наследников. При внесении оплаты до получения наследства, можно использовать финансовые средства наследодателя, которые находятся на счетах и депозитах нотариальной конторы.

Как и где оформить отказ от наследства

Отказ от наследства оформляется у нотариуса. Для этого нужно подать заявление об отказе от наследства. Если заявление нотариусу подается лично, то оно удостоверяется просто подписью гражданина, сделанной в присутствии нотариуса.

Можно отправить заявление по почте, но тогда его надо предварительно заверить у другого нотариуса. Можно выдать доверенность другому человеку, чтобы он от вашего имени оформил отказ от наследства – такая доверенность тоже выдается нотариусом.

Есть и еще один способ – пассивный отказ от наследства.

По закону для того, чтобы вступить в права наследования, надо принять наследство в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Если этого не сделать, то право наследования будет утрачено.

Это и есть пассивный отказ от права наследования – можно просто не обращаться к нотариусу за оформлением и не совершать никаких действий по управлению имуществом покойного.

Последствия при отказе от наследства

Односторонняя сделка, выражающая нежелание принимать наследство, не может быть изменена и не имеет обратной силы. Отмена допускается в исключительных случаях только по решению суда.

Правовые последствия отказа от наследственной массы:

  • невозможность изменить кандидатуру, в пользу которой принято решение об отказе;
  • лишение любых прав на имущество, в том числе права проживания (если оно не пожизненно);
  • отсутствие внесудебного способа аннулировать решение;
  • перераспределение наследственной массы в пользу остальных приемников поровну, если отказ безусловный, или передача всей доли одному субъекту, в чью пользу принято решение – приращение долей.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю не может переходить к иным лицам. Это правило установлено ГК РФ. Супруги, несовершеннолетние дети, отец с матерью, нетрудоспособные иждивенцы обладают правом на обязательную долю. Цель запрета — обеспечение собственностью вышеупомянутых преемников. Поэтому не получится воздержаться от обязательной части в наследстве в пользу определенных лиц. Однако, если указывать таких лиц вы не будете, то такой вариант весьма вероятен.

Если наследник не желает получить обязательную долю по наследству, то он может отказаться от нее, но только безоговорочно. В этом случае его доля достанется наследникам по завещанию или наследникам по закону.

Оформление наследства — довольно сложная тема, в которой вам помогут разобраться специалисты по наследственным делам.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *